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品牌所有者版权保护指南

在您开始理解版权之前 – 我们必须首先了解它不是什么,这是一种无形但强大且无限可扩展的概念,它控制着我们之间的许多交易。版权所不具备的两件事是商标和专利。这三种形式的知识产权更像是表兄弟,而不是三胞胎,但很多人,甚至是律师和法官,都会混淆他们。

版权与商标和专利相比

尽管三者都保护了人类想象的产品,但版权,商标和专利是不同但又互为补充的知识产权。每个都受不同的联邦法律管辖。美国专利法规源于宪法的相同条款,该条款产生了我们的版权法。我们的联邦商标法规起源于宪法的“商业条款”,赋予国会监管州际贸易的权力。只有我们的联邦政府管理版权; 版权登记由版权局授予,版权局是美国国会图书馆的一个部门。同样,只有联邦政府才能授予专利。然而,尽管联邦政府授予商标注册权,但所有50个州都是如此。

版权

自1978年1月1日起,在美国,只要创作者以有形形式“修复”可获得版权保护的作品,就会产生版权。在大多数情况下,版权将持续到版权作品创作者去世后的七十年; 版权保护到期后,据说作品已进入“公共领域”,任何人都可以自由使用。版权登记增强了创作者通过创作行为自动获得的权利,但版权保护不是必需的。版权所有者权利的主要限制是版权仅保护特定的表达思想而不是思想本身。这意味着有几个人可以基于相同的想法创作受版权保护的作品; 事实上,除非一个创作者复制另一个作品,否则无论一件作品与另一作品有多么相似,都不存在侵权行为。

商标

商标是文字或标识的产品或服务提供给消费者的符号。与版权相比,版权所有者在受版权保护的作品开始时具有可保护的权利,商标权利仅通过在商业中使用商标而产生,然后属于将商标应用于其产品而非该商品的公司。谁想出了这个名字或设计了成为商标的徽标。粗略地说,公司获得的商标权与其使用商标的期限和地理范围成正比; 通常,首先使用商标的公司获得该商标的权利优于任何其他后来将其用于相同产品或服务的公司。未经授权使用商标是“商标侵权”。

与版权案件一样,注册会增强商标权,但不会创建商标权。在州内注册商标通常很容易,但是更难以获得带来更大利益的联邦商标注册。商标权无限期持续; 只要商标中使用商标,其所有者就拥有可保护的权利。(有关商标的更多信息,请参阅All Wilson Press出版的Lee Wilson 商标指南。)

专利

专利是美国专利商标局(USPTO)在有限时间内授予新发明创造者的垄断权。据专利局称,

发明专利是由美国专利商标局授予发明人财产权。一般而言,新的公用事业或植物专利的期限自专利申请在美国提交之日起20年,或者在特殊情况下,从提交相关申请的日期起,可以支付维修费。设计专利授予用于制造物品的非功能性方面的装饰设计; 外观设计专利自授予外观设计专利之日起十四至十五年,具体取决于何时提交。美国专利授权仅在美国,美国领土和美国财产中有效。在某些情况下,可能会提供专利期限延长或调整。

专利授权所赋予的权利,在法规和授权本身的语言中,“在美国排除他人制造,使用,出售或出售”发明的权利或“进口”发明到美国。所授予的不是制造,使用,要约出售,出售或进口的权利,而是排除他人制造,使用,提供销售,销售或进口发明的权利。一旦专利发布,专利权人必须在没有USPTO的帮助下执行专利。

专利有三种类型:

1.任何发明或发现任何新的和有用的过程,机器,制品或物质组成,或任何新的和有用的改进的人,都可以获得实用专利

2.设计专利可授予任何为制造产品发明新的,原创的和装饰性设计的人。

3.植物专利可授予任何发明或发现并无性繁殖任何独特和新品种植物的人。

在专利局为其发明授予专利之前,发明人必须符合非常严格的标准; 那么,即使该专利的侵权者独立地提出了相同的发明,发明人也可以阻止其他人在未经许可的情况下制造本发明,甚至将侵权发明输入美国。

专利法不保护产品名称; 产品名称是商标,商标保护是在市场上获得的,而不是像专利那样获得。没有歌曲,故事,绘画或戏剧可以获得专利; 版权使作家和艺术家有权阻止他人复制他们的作品,但不能完全垄断类似作品的创作或输入。

(有关专利法的更详细讨论,请参阅Allworth Press的Carl Battle 的专利指南,并咨询美国专利商标局网站。)

版权保护要求

根据美国版权法,作品必须满足三个条件才有资格获得版权保护。必须满足所有这三个要求才能使工作归入版权保护伞。

保护的三个法定先决条件是:(1)作品必须是“原创的”,因为它不能从另一部作品中复制出来; (2)作品必须体现作者的某种“表达”,而不是仅仅包含一个想法或想法; (3)作品必须以某种有形的表达媒介“固定”。

独创性

保护的原创性条件导致明显的异常,即两个彼此相同的作品可能同样有资格获得版权保护。只要这两部作品都不是从另一部作品中复制出来的,每部作品都被认为是“原创作品”。从版权法规中使用的意义上讲,“原创性”仅仅意味着作品不是从其他作品中复制而不是从这项工作是独特的或不寻常的。决定许多版权案件的法学家Learned Hand法官用一个着名的假设例子总结了原创性要求:“如果通过一些魔法,一个从未知道它的男人将在希腊瓮上创作新的济慈颂歌他会成为“作者”,如果他受版权保护,其他人可能不会复制那首诗,尽管他们当然可以复制济慈的。“出于版权目的,两件作品之间的相似之处并不重要,只要它们不会产生结果。从复制。

这反映在版权局的做法和出版物中:“版权局不比较存款副本或检查注册记录,以确定提交注册的作品是否与已经注册版权的任何材料相似。版权局的记录可以包含任何描述或说明相同想法,方法或系统的作品的注册。“

任何认为自己的版权受到其他人创作的类似作品侵犯的人,必须向法院寻求以版权侵权诉讼形式的补救措施,而不是版权局,而版权局不对其原创性作出判断。任何寻求注册的工作。

表达

当前的版权法规重申了通常在版权决定中阐明的公认规则,即版权仅存在于作品中体现的表达中,而不存在于作品所依据的基本思想中。该法规规定:“在任何情况下,作者身份的原始作品的版权保护都不会扩展到任何想法,程序,过程,系统,操作方法,概念,原则或发现,无论其形式如何描述,都要解释这一规则在版权侵权案件中发挥着重要作用,因为法官通常必须确定被告是否从原告那里获得了受保护的表达,或者只是“借用”了一种不可保护的想法(或“程序,过程,系统,“等)。

固定术

美国版权法规保护的作品只有在“以任何有形的表达形式固定”时才有资格获得保护。。。通过直接或借助机器或设备可以感知,复制或以其他方式传达它们。“规约认为作品以有形的表达形式固定”,当其在副本或唱片中的实施方式时,或由在提交人的授权下,具有足够的永久性或稳定性,使其能够在超过一段时间内被感知,复制或以其他方式传播。“

这个版权保护的第三个要求有时让人感到惊讶,例如,他们可能没有意识到,在一个开放的麦克风“作家之夜”中演唱的新歌或在才艺表演中展示的舞蹈例程,尽管它既是原创的又包含一个高度受保护的表达,不受版权保护,直到它在版权法的定义中“固定”并且可以合法地(尽管不是道德地)复制,逐字复制或移动移动,任何见证它的人性能。可以通过以任何形式录制其音乐和歌词的任何可理解版本或通过将其旋律减少为包括其歌词的书面乐谱来“固定”歌曲。

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